汪建成:中西刑訴文化差異之原因

        發(fā)布時間:2020-04-10 來源: 歷史回眸 點擊:

          

          關(guān)于中西刑訴文化,我曾在《政治論壇》99年第6期發(fā)表過一篇論文《刑訴文化研討 》,所以在這里不想系統(tǒng)地講,只想就其文化差異說一點看法。

          在講座之前,我先講幾件事。

          1926年,美、法兩國教授做了一個實驗。眾所周知,英美法桑和大陸法系有不同的訴說 模式,于是兩國教授就用不同訴訟模式來審?fù)话讣,法國法官分兩組,一組用大陸來審, 一組用英美法審。同樣美國法官也這樣分為兩組。這個案件是這樣的一個主題:毆打行為是否屬正當(dāng)防衛(wèi)。結(jié)果證明兩組用不同法系審問的法官,不論美法,結(jié)果都比較接近,而并非法系影響刑訴。

          1996年,我國修訂了《刑事訴訟法》。但實際情況很不妙,與期望值很不符。我國刑訴 現(xiàn)代化始于清末,引進刑訴制度,但后來都變了類。

          由此我們可以看到一個刑訴文化的問題。制度變革是輕而易舉的,而刑訴文化有強大的 歷史慣性。究其原因,我想有以下幾位:

          1.中西方國家形成方式的不同決定兩種刑訴文化的源的差異。

          中國國家形成是通過世俗戰(zhàn)爭完成的,在部落與部落的討伐中形成國家;
        西方也存討伐 、但非主流,西方國家的形成是不同利益集團妥協(xié)的結(jié)果,與契約論有一定聯(lián)系的。

          這就決定了刑訴文化起點上的差異西方國家的產(chǎn)生本身就孕育著權(quán)利法律是用來分配權(quán) 利、義務(wù)的。在利益妥協(xié)中,就有了權(quán)利、義務(wù)的不斷調(diào)和,古羅馬、古希臘每次權(quán)利和義 務(wù)的斗爭都是和法律相關(guān)的,在西語中權(quán)利、義務(wù)是相通的。中國無權(quán)利、義務(wù)可言,在國家形成中,一方是征服者,一方是被征服者,只是征服與統(tǒng)治的關(guān)系。中國古代的法是和刑相近的 ,“法者,刑也”。

          2.地球環(huán)境的差異

          古希臘、古羅馬是西方法律的基礎(chǔ)。它們都是半島國家,為商業(yè)、海 的發(fā)達提供了條 件,這就打破了血緣關(guān)系和地域差別,東羅馬后,動蕩不安加上殖民擴張。在這種開放式 激烈動蕩中,各種文化相互交流、融合。在文化碰撞中,先進的繼承落后的揚棄。中華民族起源于黃河流域,北邊是戈壁,東邊是茫茫大海,西面是世界屋脊,自秦以來的大一統(tǒng)未改變過,這就造成了和海洋民族不同的文化。所以在西方訴論文化進入后,還是無法打破傳 統(tǒng)訴論文化。西方的蘇格拉底在刑之前還有激情慷慨的演說,而中國的百姓,無論原告還是 被告,都是跪著聽候是大爺發(fā)落。

          3.社會結(jié)構(gòu)的差異:

          西方產(chǎn)生之初就打破了血緣關(guān)系,人與社會城邦之間最重要關(guān)系是契約關(guān)系。這種關(guān)系 以個人自主為基礎(chǔ)反過來又促進個人自主意識,所以西方很早就開始追求人人生而平等。中國以血緣、親族關(guān)系為紐帶,個人主體意識很難生成,這就形成了兩種意識,親親意識和 尊尊意識。表現(xiàn)在政治上就是特權(quán)制度存在,法律成為特權(quán)法律,成為事等級特權(quán)的訴訟制度。刑不上大夫,禮不下庶人”,法官就是用來主宰命運的,百姓只能聽之任之。

          4.經(jīng)濟條件的差異

          西方很早就有了以交易行為的基礎(chǔ)的商品經(jīng)濟,有了自由、平等權(quán)觀的觀念,這成為重構(gòu)個人價值的制度和觀念形成的條件。在古羅馬就形成了商品經(jīng)濟,這也是大陸法系的一個起源。中國是自己自足的小農(nóng)經(jīng)濟,無法擺脫人身依附關(guān)系,很難孕育法權(quán)體系,強調(diào)的不是用法律保障自己而是如何保護自己不犯法。中國是義務(wù)本位,而非權(quán)利本位的。

          5.思想和條件的差異

          西方一開始法律就是作為一門獨立的學(xué)問來研究,產(chǎn)生了一代又一代的法律家,古代的柏拉圖、亞里士多德,中古的托馬斯·阿奎那到近代的格勞秀斯·孟德斯鳩,盡管他們的思想各有差異但有一點是相同的,就是力求探尋法律的精神,將公平和正義作為法律的生命 ,在義、利關(guān)系上,西方是重利輕義,盡管他們強調(diào)分配的正義,選擇的正義,但都是與利益直接關(guān)連的,選擇的正義是利益選擇的正義,分配的正義是利益分配的正義,法律和道德是有嚴(yán)格界限的,強調(diào)利益的結(jié)果必然孕育出主體意識。受訴是作為一種善的東西而容易被人接受,是恢復(fù)法律秩序的手段。諾曼底公爵征服英倫三島后,設(shè)立巡回法庭,在判案中確定判例,消融了外來者和當(dāng)?shù)厝说母糸u。

          中國的正氣是儒家思想,法律從來就不是獨立的學(xué)問,要么是政治的附庸,要么是道法的附庸!吧餍梯o”的觀念根深蒂固,法律與利益,權(quán)利脫鉤,表現(xiàn)在下面三方面:①在義利之爭 上,重義不要重利!熬佑鞯亓x,小人喻于利”,宋明朱熹“存天理,滅人欲 ”。②在法律和訴訟作用上,不是作為保護人民權(quán)利和手段,而是威懾的作用,縣大爺坐查問案,司法獨立不可想象。③受訴作為一種惡的行為而受抑制,由此就有了套訴、喜訴力民 、訴棍的說法,明海瑞將刑訴多奏為世風(fēng)日下,人心不古的產(chǎn)物,清還有嚴(yán)懲訴棍的文告。

          最后,汪教授再次提到了法制現(xiàn)代化,他說,受訴制度很好引進,但文化環(huán)境、主體意識不培育,再好的制度也沒用。

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